به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

این توضیحات و عنوان از ویرایش قالب ، قابل تغییر است.

مکان تبلیغات شما

امکانات وب

پر مخاطب ها

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :

     

    ضرب و جرح ساختگی

    صدمات ساختگی، خودزنی، نزاع، درگیری و ضرب و شتم ساختگی و... از انواع آسیب ها و آسیب های ساختگی است که به عنوان معضلات اجتماعی شناخته می شود. ترویج این گونه رفتارها که معمولا با هدف دریافت مهریه، خسارات، هزینه های بیمه و تحصیل اموال نامشروع انجام می شود، علاوه بر فریب و سوء استفاده از بیت المال، نشان دهنده فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه است.

     

    مجرمان و کلاهبرداران با استفاده از این روش نه تنها قوانین را دور می زنند، بلکه به تشویق و ترویج این ناهنجاری در جامعه و تضعیف امنیت و اعتماد عمومی می پردازند.

     

    تهاجم ساختگی از هر نوعی که باشد آثار مخرب و بد اجتماعی دارد، زیرا در این موارد افراد حتی برای به دست آوردن پول به خود یا دیگران آسیب می رسانند و در واقع با انجام این رفتار، خشونت طلب می شوند.

    صدمه ساختگی را می توان از راه های مختلفی متوجه شد، مثلاً در مواردی دعوا می شود و افراد آسیب می بینند، اما بعد از دعوا، فرد با آسیب رساندن به خود و تقاضای انتقام، یا پس از اعلام قبلی دعوا، جراحت خود را افزایش می دهد. صدمات ناشی از نزاع اخیر و یا با استفاده از روش های متقلبانه دیگر با ایجاد جراحتی کاملا ساختگی و بدون نزاع و درگیری و یا ترکیبی از جراحات و جراحات می خواهد «مدعی نزاع» باشد. واقعی و غیر واقعی برای دریافت خسارت بیمه، مهریه یا دریافت وجه اقدام کنید.

     

    برخی از کلاهبرداران با ایجاد جراحات ساختگی به خود یا دیگران و ادعای مجروح شدن در دعوا به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و از افراد دیگر شکایت می کنند.

     

    اما مراکز پزشکی قانونی با استفاده از کارشناسان و متخصصان و روش های خاص خود می توانند ادعای فرد و صدمات وارده را به دقت بررسی کنند و در نهایت نظر پزشکی قانونی در مراجع قضایی مبنای مهمی در تشخیص جرم و جنایت است. صدور حکم اما باز هم این گونه جرائم توسط افراد متخلف و کلاهبردار با تلاش برای اغفال و احتمال اشتباه توسط پزشکی قانونی صورت می گیرد لذا همچنان نیازمند برخورد و برخورد قانونی با این رفتارها است.

     

    روش های مختلف آسیب ساختگی

    کسانی که با جراحات ساختگی و به قصد کلاهبرداری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند از چند روش استفاده می کنند که در زیر به آنها اشاره می شود:

     

    کسانی که هیچ آسیب جسمی ندارند و فقط وانمود می کنند که مجروح هستند. این افراد برای اثبات ادعای خود مدارک بیمارستانی و پزشکی را جعل می کنند و مصدومیت خود را بر اثر تصادف اعلام می کنند.

    در مورد این افراد قانون یا مرجع مربوطه مانند بیمه منحصر به مدارک ارائه شده توسط آنها نبوده و علاوه بر معاینه دقیق از کارشناسان و مشاوران مورد اعتماد و معاینات پزشکی نیز استفاده می کند.

     

    کسانی که جراحاتی در بدن دارند اما طبق پزشکی قانونی آن جراحت مربوط به زمان دیگری است و ربطی به دعوای ادعایی شاکی ندارد.

    متخلفانی که از طریق خودزنی به بدن خود آسیب می رسانند یا با رضایت شخصی از دیگران می خواهند به بدن آنها آسیب برسانند، این افراد برای پزشکی قانونی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند.

    این نوع صدمات با استفاده از روش های خاص در پزشکی قانونی تشخیص داده می شود و با احراز جعلی بودن، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

    دسته دیگر افرادی هستند که گواهی پزشکی قانونی جعل و به مراجع قانونی ارائه می کنند. در حال حاضر با استفاده از سامانه الکترونیکی قوه قضائیه و الزام به ارسال گواهینامه به صورت دیجیتالی می توان این موارد را به راحتی تشخیص داد.

    با بررسی ادعای ضرب و جرح توسط افراد و شناسایی این نوع تخلفات توسط پزشکی قانونی و شناسایی متخلفان، این افراد تا پس از بررسی پرونده و طی مراحل قانونی با نظر مقام قضایی به مراجع قضایی معرفی می شوند. قاضی و طبق قانون باید با آنها برخورد شود.

     

    اعتراض به رای پزشکی قانونی

    طرفین اختلاف تا یک هفته پس از ابلاغ رای کمیسیون پزشکی حق دارند نسبت به رأی صادره اعتراض کنند. معترض برای اعتراض باید حق کمیسیون پزشکی را طبق تعرفه تعیین شده پرداخت کند.

     

    در صورتی که با اعتراض پزشک مربوطه مجرم شناخته شود و محکوم شود، خساراتی از قبیل هزینه کمیسیون پزشکی توسط معترض قابل مطالبه است.

     

    مجازات حمله ساختگی

    در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در مورد ضرب و جرح واهی وجود ندارد. اما با توجه به آثار ناگوار و جرایمی که در این حوزه رخ می دهد، بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه باید تدابیر و سیاست های مناسبی را برای مبارزه و مقابله با این نوع رفتارها اتخاذ کند.

    مبینا قره گوزلو
    چهارشنبه 9 / 1 - 3:30 PM
    بازدید : 129
    برچسب‌ها :


    وکیل رای غیابی
    بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و کتباً دفاع نکرده و یا ابلاغ نشده باشد. در واقع خدمت رسانی شده است. بودن

    در ماده 364 برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر به اختصار بیان شده است. در این مقاله توضیحات لازم در مورد رای یا حکم غیابی و موضوعات مربوط توسط گروه وکلای دادگستری ارائه شده است.

    رای دادگاه به دو صورت حکم یا دستور صادر می شود. در صورتی که رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوی صادر شده و قاطع باشد به آن حکم می گویند. اما اگر تصمیم دادگاه در مورد ماهیت دعوا نباشد و قطعی نباشد به آن سازش گفته می شود.

    فقط حکمی است که به دو نوع حضوری و غیابی تقسیم می شود، زیرا قرار همیشه حضوری صادر می شود. چون دعوا از طرف خواهان مطرح می شود، خواهان نمی تواند در جلسه دادگاه غایب باشد.

    رسیدگی در اصطلاح حقوقی از جمله رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان به منظور صدور رأی. رسیدگی شامل انجام مجموعه ای از وظایف در مدت معین از زمان درخواست خواهان تا صدور رای دادگاه است.

    با وجود شرایط، حکم غیابی هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل صدور است. طبق ماده 303 قانون مدنی اسلامی. اصل بر این است که احکام دادگاه حاضر باشد و حکم غیابی استثناست. در این ماده سه شرط برای صدور حکم غیابی وجود دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

    شرایط صدور حکم غیابی
    با وجود این شرایط، دادگاه غیابی صادر می کند:

    متهم یا وکیل او یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده اند
    هیچ یک از افراد مذکور در بند قبل دفاع کتبی ارائه نکرده اند.
    اخطاریه قانونی صادر شده است نه واقعی.
    شرط عدم ابلاغ اخطاریه به متهم در ق.الف.د. 1379 شمسی اضافه شد و به موجب آن در صورتی که اخطاریه واقعاً به شخص ابلاغ شده باشد، حکم دادگاه غیابی نیست.

    در اصطلاح قضایی، اخطار، یادآوری رسمی موضوع در حدود مقررات جاری است. در ماده 303 اخطاریه به معنای اخطاریه ای است که دادخواستی به آن پیوست می شود

    البته گفته می شود برای صدور حکم غیابی شرط چهارمی نیز وجود دارد و آن این است که حکم دادگاه علیه متهم صادر شده است.

    لازم به ذکر است در صورتی که در یک دعوی چند نفر از متهمین دعوی باشند و فقط یک نفر به هر نحوی در دادگاه حضور داشته باشد، حکم فقط برای آن شخص حضوری و برای بقیه متهمین دعوی حکم است. در غیبت.

    شرایط حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر
    ماده 364 ق.م. در مورد شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر تصریح می کند: در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر به محکومیت متهم است و متهم یا وکیل وی در هیچ یک از دادرسی حضور نداشته و تشکیل نشده است. لایحه دفاعیه یا اعتراض، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل وی قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است، رأی صادره قطعی است.

       اگرچه قانونگذار در این ماده به صراحت از حکم غیبت استفاده نکرده است، اما شرایط مذکور مربوط به حکم غیبت در این مرحله است. بنابراین صدور حکم غیابی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

    هنگامی که حکم غیابی به خوانده صادر می شود، حق اعتراض دارد که فرجام نامیده می شود. این حق اعتراض فقط برای احکام غیابی وجود دارد و احکام حضور یا قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

    در این صورت محکوم له غایب می تواند به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. در اصطلاح حقوقی به این دعوا، دعوای انحراف گفته می شود.

    مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی می باشد. در صورتی که خوانده در این مهلت تعیین شده اعتراض نکند، حق تجدیدنظر وی از بین خواهد رفت.

    با صدور رای دادگاه مبنی بر پذیرش دادخواست تجدیدنظر به دلیل وجود عذر موجه قانونی، اجرای حکم متوقف می شود تا متهم با ارائه دلیل از حق خود دفاع کند.

    مبینا قره گوزلو
    پنجشنبه 25 / 12 - 11:23 PM
    بازدید : 134
    برچسب‌ها :

     

    بررسی شرایط اثبات نکاح و اثبات نسب

    امروزه بسیاری از مردم مدرک ازدواج و اثبات نسب را می خواهند. راه های مختلفی برای اثبات نسب و ازدواج وجود دارد. در نظر داشته باشید که برای اثبات هر یک از موارد ذکر شده ابتدا باید دادخواست رسمی بدهید. گاهی فرزندان برای اثبات نسب خود ابتدا باید ازدواج والدین خود را ثابت کنند. شایان ذکر است که برای اثبات نسب راه های دیگری مانند آزمایش DNA وجود دارد. وکالت این گونه دعاوی توسط وکیل خانواده انجام می شود. البته وکیل هم می تواند پیگیری کند.

     

    در ادامه در مورد این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.

     

    امور حقوقی برخی از پرونده های مربوط به اثبات نکاح با ارائه سند رسمی ازدواج پیگیری می شود. در صورت نداشتن سند ازدواج به دلیل عدم ثبت رسمی، اثبات ازدواج نسبتاً مشکل خواهد بود. شایان ذکر است با توجه به پیچیدگی های این گونه پرونده های حقوقی، اکثر افراد از وکلا مشاوره می گیرند. برخی از وکلا در این زمینه تخصص دارند. وکلایی که به قانون مدنی و قوانین مرتبط تسلط دارند.

     

    بررسی شرایط عمومی برای اثبات نکاح و نسب

    به طور کلی، همسر و والدین متقاضی اثبات ازدواج و اثبات نسب متوفی هستند. اگر یکی از زوجین غایب باشد، همسر اغلب اقداماتی را برای اثبات ازدواج انجام می دهد. پس از فوت یکی از همسران متوفی برای اینکه در انحصار وراثت جزو وراث ذکر شود باید ازدواج خود را ثابت کند. ذکر این نکته در صورت وجود سند رسمی ازدواج نیازی به تشکیل پرونده قضایی و ثبت دادخواست رسمی نیست.

     

    به خاطر داشته باشید که ساده ترین راه برای فرزندان برای اثبات نسب بودن، ارائه شناسنامه است. در این گواهی نام والدین به طور دقیق ذکر شده است. از دیگر راه های اثبات نسب می توان به آزمایش DNA اشاره کرد. این نوع آزمایش اغلب در صورت زنده بودن والدین انجام می شود. ثبت درخواست آزمایش DNA برای والدین متوفی عوارض قانونی زیادی دارد.

     

    در صورت عدم وجود سند رسمی باید دادخواست به دادگاه تقدیم شود. برای اثبات نکاح، شاهدان عقد می توانند برای شهادت در دادگاه حاضر شوند. پیچیدگی قانونی اثبات ازدواج به طور قابل توجهی بیشتر از اثبات نسب است.

    شرح تشریفات پیگیری پرونده های حقوقی برای اثبات ازدواج و نسب

    اولین قدم برای اثبات ازدواج و نسب، تقدیم دادخواست رسمی است. در نظر داشته باشید که قبل از مراجعه به دادگاه برای تنظیم دادخواست باید درخواستی را تهیه کنید. در این نامه باید دلایل خود را برای ثبت درخواست به طور کامل توضیح دهید. با دریافت مشاوره از وکیل در خصوص نحوه تنظیم دادخواست، احتمال موافقت دادگاه با درخواست ملاقات بسیار بیشتر خواهد شد.

    در صورت رد ادعای مطرح شده در این خصوص پس از اولین جلسه دادگاه، افراد حداکثر تا ده روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مطرح کنند. گاهی قاضی در صورت لزوم و با توجه به شرایط پرونده درخواست آزمایش DNA می کند. در چنین شرایطی پس از مشخص شدن نتایج آزمون، جلسه دیگری برای اعلام رای نهایی دادگاه تشکیل می شود.

    لیست مدارک مورد نیاز را بررسی کنید

    به طور کلی مدارک مورد نیاز برای اثبات ازدواج و اثبات نسب در هر مورد متفاوت است. از رایج ترین مدارک مورد نیاز برای پیگیری پرونده می توان به سند ازدواج، شناسنامه و مدارک هویتی مانند شناسنامه اشاره کرد. در نظر داشته باشید افرادی که برای پیگیری پرونده خود وکیل گرفته اند باید دارای وکالت نامه رسمی نیز باشند. شهود باید کپی مدارک هویتی خود را برای شهادت در دادگاه بیاورند.

     

    در صورت نیاز به انجام آزمایشات پزشکی، باید آنها را در آزمایشگاه های مورد تایید دادگاه انجام دهید. در نظر داشته باشید ارائه نتایج آزمون در جلسه بعدی دادگاه الزامی است. گفتنی است ارائه مدارک پزشکی مرتبط با هویت و نسب در جلسه دادگاه موجب تسریع در روند پیگیری پرونده قضایی می شود.

     

    گاهی درخواست اثبات پدری توسط مادر طفل مطرح می شود. در چنین مواردی پدر کودک منکر رابطه با فرزند خود می شود. در این شرایط ابتدا مادر باید سند ازدواج خود را برای ثبت دادخواست ارائه دهد. پس از جلسه دادگاه، اگر پدر نسب را نپذیرد، قاضی دستور آزمایش DNA را می دهد.

     

    گرفتن وکیل برای پیگیری پرونده های اثبات والدین

    همانطور که قبلا اشاره کردیم، پیگیری این گونه پرونده ها دارای عوارض حقوقی زیادی است. برخی از قوانین مربوط به این حوزه در طول زمان تغییر می کند. اگر می خواهید درخواست اثبات ازدواج و اثبات نسب را ثبت کنید، می توانید با استخدام وکیل پرونده خود را سریعتر پیگیری کنید. شایان ذکر است تنها وکلای متخصص توانایی پیگیری این گونه پرونده ها را دارند. بنابراین برای پیگیری این دسته از پرونده ها نمی توان از وکلای مدنی راهنمایی گرفت.

    مبینا قره گوزلو
    چهارشنبه 17 / 12 - 9:55 PM
    بازدید : 118
    برچسب‌ها :

    وکیل اداره کار

    آیا به دنبال آشنایی با وکیل دفتر کار هستید؟ آیا می دانید کدام یک از موسسات معتبر کلانشهر تهران در زمینه اداره کار به شما خدمات ارائه می کنند؟ دریافت خدمات وکیل دفتر کار از جمله شکایات کارفرما برای بسیاری از کارگران بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل یافتن بهترین موسسات حقوقی که می توانند بهترین وکیل دفتر کار را به این پرتلاش معرفی کنند حائز اهمیت است. و گروه کم درآمد بسیار ضروری است.
    تنظیم دادخواست و لوایح مربوط توسط وکیل متخصص اداره کار
    توجه داشته باشید که دریافت مشاوره تخصصی از وکیل اداره کار برای تنظیم دادخواست و لوایح مناسب برای شکایت از کارفرما در تصمیم گیری صادره از سوی اداره کار بسیار موثر بوده و در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک شایانی خواهد کرد. این نکته ای است که بسیاری از افرادی که اقدام به ثبت دادخواست شکایت از کارفرما می کنند ممکن است به آن توجه نکنند، مطمئناً اگر برای دریافت خدمات مشاوره ای با وکیل اداره کار با موسسه معتبر تماس بگیرند، اطلاعات بیشتر در این مورد در It به شما بستگی خواهد داشت. مشاوره با وکیل اداره کار به شما این فرصت را می دهد که با دریافت پاسخ سوالات خود متوجه شوید که آیا با پیگیری از طریق اداره کار می توانید به نتیجه مطلوب برسید و آیا مدارک و مدارک کافی برای ثبت درخواست دارید یا خیر. به منظور شکایت آیا کارفرما در اداره کار در اختیار شماست یا خیر؟!
    وکیل اداره کار فردی است که با کلیه قوانین و مقررات اداره کار آشنا بوده و بتواند حقوق کارگران و کارفرمایان و حتی بیمه و بخشنامه ها را احقاق کند و در صورت بروز مشکل بین کارگر و کارفرما بر اساس در قرارداد، وکیل می تواند خدمات خود را با هزینه مناسب به مردم ارائه دهد.
    عوامل شکایت از کارفرما
    ابتدا باید با اصطلاح کارفرما آشنا شوید تا بتوانید حقوق خود را از این افراد بگیرید. کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر برای او کار می کند و بر اساس قراردادی که بین این دو نفر منعقد می شود در قبال یکدیگر مسئولیت دارند.

    عوامل مختلفی باعث شکایت کارگران از کارفرمایان می شود که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

    شکایت از کارفرما در خصوص سابقه کار: در صورتی که کارفرما حقوق، مزایا و سابقه کارگر را پرداخت نکند و در صورت استنکاف از این امر قابل پیگیری است.
    توافقات بین کارگر و کارفرما معمولا در ابتدای همکاری مشخص است و در قرارداد قید شده است که در صورت عدم انجام هریک از طرفین به تعهدات خود، طرف مقابل حق دارد با شکایت حق خود را مطالبه کند.
    بیمه یکی از مهمترین بخشهای مسئولیت کارفرما در قبال کارگران است. اگر کارفرما کارگران خود را بیمه نکند باید جریمه بپردازد.
    همانطور که کارگران بدون قرارداد می توانند از کارفرما شکایت کنند، افرادی که به صورت قراردادی کار می کنند نیز می توانند شکایت کنند.
    در صورت اخراج غیرقانونی کارگر توسط کارفرما امکان پیگیری از طریق دادگاه وجود دارد.
    وکیل اداره کار و شکایت از کارگران متخلف
    معمولاً در ابتدای همکاری کارگر و کارفرما، قراردادی در مورد نحوه همکاری منعقد می شود و گاهی این توافق به صورت شفاهی صورت می گیرد. از آنجایی که طبق قانون کار حقوق ویژه ای برای کارگر در نظر گرفته شده است، گاهی پیش می آید که اثبات تخلف کارگر در قراردادهای شفاهی برای کارفرما مشکل می شود. در این زمان است که حضور وکیل مجرب می تواند برای اثبات تخلف کارگر و جبران خسارت وارده به کارفرما بسیار موثر باشد. با وکلای مجرب تماس بگیرید تا کامپوننت کارگران خود را ثابت کنید و غرامت دریافت کنید.

    وکیل کار و شکایت از کارفرما
    همانطور که در مطالب قبلی اشاره شد، در ابتدای همکاری کارگر و کارفرما معمولاً قراردادی در راه همکاری منعقد می شود یا به صورت شفاهی توافق صورت می گیرد.

    در این خصوص باید توجه داشت که قانون کار یک قانون تکلیفی است یعنی در صورتی که طرفین یعنی کارگر و کارفرما به طور شفاهی یا کتبی بین خود قراردادی بر خلاف قانون کار و حقوق کارفرما ببندند. کارگر، این قرارداد قابل اجرا نیست و قانون از کارگر حمایت می کند. او انجام می دهد. بنابراین حضور وکیل کار که علاوه بر قابل اعتماد بودن، شناخت کاملی از قانون کار داشته باشد در کنار کارگری که حقوقش از سوی کارفرما نادیده گرفته شده است می تواند در روند رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد. برای اطلاع از قانون کار به عنوان کارگر با وکلا در ارتباط باشید.

    مبینا قره گوزلو
    يکشنبه 14 / 12 - 1:09 AM
    بازدید : 117
    برچسب‌ها :

     

    بهترین وکیل برای خیانت در امانت
    تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری در این است که در سرقت، مرتکب مخفیانه مال دیگری را می‌دزدد و در کلاهبرداری، در صورتی که در خیانت در امانت، قربانی جنایت داوطلبانه قربانی جرم شود، متهم از طریق کلاهبرداری مال دیگری را به دست می‌آورد. مالک ملک است. او خود را در اختیار متهم قرار می دهد.

    علاوه بر تفاوت هایی که جرم مذکور با سرقت و خیانت در امانت دارد، با توجه به اینکه موضوع جرایم مذکور، تصرف مال غیر بدون مجوز قانونی است، جرایم مذکور مشابه یکدیگر بوده و در یک جا قرار می گیرند. طبقه بندی از دیدگاه حقوق کیفری.

    آنچه در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی به کار رفته این است که خیانت در امانت در اموال منقول و غیرمنقول محقق می شود، زیرا در ماده 673 آمده است: هر کس مهر سفید و سفید امضایی را که به او سپرده شده یا به هر طریقی که به دست آورده است سوء استفاده کند. همچنین در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اموال منقول و غیرمنقول ذکر شده و تصرف در آن جرم است و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس است.

    تصرف و استفاده از خیانت در امانت
    تصرف یا تصرف در مال یا اشیاء شامل کلیه اعمال اختیاری شخص است به نحوی که مال که موقتاً نزد او بوده است بدون اجازه قانونی مالک می شود.

    مصرف یا انفاق به این معناست که مدعی علیه مال مورد امانت را از بین برده یا فروخته یا آن را بخشیده یا گرو گذاشته یا در معرض خطراتی قرار داده است که معمولاً باید از خطرات مذکور محفوظ بماند.

    تغییر مالکیت در اشیاء مذکور با یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی محقق می شود.

    تغییر مالکیت غالباً به نحوی محقق می شود که در آن زمان دشوار به نظر می رسد - زیرا متصرف مال که به عنوان امانت و موقتاً بدون مجوز قانونی یا امور قضایی در اشیاء تصرف کرده بود، ناگهان ماهیت خود را تغییر داد. تصرف و اموال مزبور را به دیگری منتقل کرده است. در این موارد، محاکم قضایی باید رسیدگی و تعیین کنند که متهم چه مدت مال را به عنوان امانت نگه داشته و در چه تاریخی با سوء نیت در مال امانی تصرف کرده است. مال امانی نزد او باشد یا درخواست تسلیم مال به موجب سوء نیت و تصرف او از تسلیم مال به منزله مالکیت است ولی اثبات آن در محاکم بدون احتساب مشکل است. اقدامات فوق الذکر از طریق مراجع قضایی (مثلاً بیانیه) مطالبه می شود. به نظر می رسید

    تملک اموال امانی به عنوان مالکیت ممکن است در شرکت های سهامی نیز حاصل شود. عمل مذکور در صورتی که توسط کارمندان دولت انجام شود جنبه اختلاس دارد اما در شرکت های سهامی متولیان به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب هستند.
    به عنوان مثال اگر شرکتی بخشی از درآمد خود را به تبلیغات به نفع شرکت در خارج از کشور اختصاص دهد و مدیران شرکت مبالغ مذکور را به نفع خود تخصیص دهند یا اینکه روسای شرکت مبالغی را از صندوق دریافت کرده باشند. کمک ها و وام ها و هیچ گونه قصدی برای بازگرداندن آنها نداشته و یا اپراتورهای شرکت، فروش شخصی خود را از حساب شرکت پرداخت می کنند.

    تصرف در مال امانی باید قطعی و ثبتی باشد و در صورت ابهام نمی توان آن را خیانت در امانت تلقی کرد، مثلاً تأخیر در تسلیم مال یا سهل انگاری در تسلیم اشیا، خیانت در امانت محسوب نمی شود.
    اثبات سوء نیت توسط وکیل، خیانت در امانت
    وام گیرنده باید با قصد سوء مالکیت مال قرض داده شده را به خود اختصاص دهد، بنابراین لازم نیست که در تعقیب صاحب مال مورد خیانت قرار گرفته باشد و یا ضمن تخریب مال یا تغییر مالکیت آن، آن را برای خود منفعت بداند. اما از نظر مقصود مورد نظر این است که مال مورد امانت موقتاً بدون اشتباه در تصرف او باشد و اصیل در آن مال به گونه ای تصرف کند که نتواند مال را مسترد کند. به صاحب آن، یا ملک در معرض خطر و تجاوز قرار گیرد. او مرتکب سهل انگاری شده است که در نتیجه قادر به استرداد مال قرض شده به صاحب آن در موعد مقرر نیست.

    در صورتی که مال مورد امانت به دلیل فورس ماژور که به اراده عامل خدشه ای وارد نشده است (آتش سوزی-سرقت-ضرر) از بین برود، از آنجایی که نماینده نسبت به موارد مذکور سوء نیت ندارد، عمل مذکور مجرم نیست. .

    در صورتی که علت سوء نیت متهم روشن و واضح نباشد، باید به تاریخ تغییر مالکیت و تشویش درونی خود اعم از تحقیقات و عملیات مصنوعی و دفاعیات خود توجه کند و با رعایت موارد فوق. در صورت احراز این سوء نیت، بازپرس باید سوء نیت خود را ثابت کند. مهم نیست که استفاده شده قادر به پرداخت بهای اموال امانتی و خسارات ناشی از ارتکاب جرم است یا خیر، حتی اگر قربانی جرم از تعقیب مجرم صرف نظر کند، موضوع علنی است و متهم قابل تعقیب است.

    با توجه به اینکه نتیجه تحقیقات منجر به محکومیت متهم شد، دادگاه باید دلایل سوء نیت را در هنگام صدور سند قید کند، زیرا عنصر مذکور یکی از ارکان جرم است و در صورتی که چنین حکمی مشمول قانون نباشد. دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.

    مبینا قره گوزلو
    دوشنبه 8 / 12 - 10:21 PM
    بازدید : 112
    برچسب‌ها :

     


    وکیل مهریه + توقیف فوری مال و حساب
    مهریه در سند رسمی آزودج قید می شود، یکی از مزایای این عمل این است که این سند الزامی است. یکی از ویژگی های سند معتبر این است که امکان تنظیم سند ازدواج از طریق دفترخانه و گرفتن اجرائیه و مراجعه به دفتر برای اجرای اسناد رسمی برای اجرای آن وجود دارد. نیازی به پیگیری از طریق دادگاه نیست. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه و هم از طریق مراجعه به دادگاه قانونی وصول می شود.

    برای اقدام از طریق دادگاه خانواده، زن می تواند در صورت تمایل به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه و مشاوره حقوقی بگیرد. (در صورت سکونت در مکانی غیر از محل سکونت زوج) درخواست کنید که دادگاه پس از طرح دعوی، زوج را به پرداخت مهریه مکلف کند. مهریه ممکن است به دو صورت باشد: در زمان مطالبه و زمانی که موجود باشد. اگر مهریه عندالمطالبه باشد زن می تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را از شوهر مطالبه کند و این مطالبه ربطی به مال و ثروت شوهر ندارد. اما اگر مهریه مقرون به صرفه باشد، دریافت مهریه مشروط به داشتن زوج است. یعنی اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر گاه مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد، زن می تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند.

    وکیل مهریه بیش از ۱۱۰ سکه
    بر اساس قانون محکومیت مالی 1377، دستگیری زوج به هر میزان مهریه مانند سایر محکومان مالی امکان پذیر بود، اما با صدور رأی وحدت رویه مبنی بر امکان طرح دعوای توقیف، از این حیث همسر تا زمان صدور حکم مصادره بازداشت نخواهد شد. و در نهایت اگر حکم به طلاق زوج داده شده باشد، مهریه به صورت اقساط پرداخت می شود و در صورت نبود مهریه بیش از 110 سکه موجود است. البته به طور کلی اکنون رویه دادگاه ها بر اساس ادعای زوجین در قبال معوقه در صورت اثبات خلاف آن، اقساط مهریه است.
    وکیل مهریه در عقود موقت و دائم
    مهریه در ازدواج موقت و دائم از نظر کیفیت و کمیت تفاوتی ندارد. اما از نظر تأثیر در شکل گیری قرارداد با هم تفاوت هایی دارند. تعیین مهریه در عقد موقت یکی از شروط صحت عقد است یعنی اگر در عقد موقت مهریه معین نشده باشد عقد صحیح نیست. اما در عقد دائم تعیین مهریه در زمان عقد لازم نیست و عدم تعیین آن تأثیری در صحت عقد ندارد. بنابراین اگر با زنی ازدواج کند و مهریه ای برای او تعیین نکند، عقد صحیح است. در این موارد برای زن مهریه تعیین می شود (معادل مهریه زنان مشابه او با همین شرایط برای او تعیین می شود.) البته اگر قبل از دخول در عقد دائم طلاق واقع شود و برای زن مهریه تعیین نشده باشد. همسر، مهرال موتا به او اهدا می شود. (مهرالمتعه یعنی مهریه بر اساس وضعیت مالی شوهر تعیین می شود)
    وکیل جهیزیه وکیل مهریه
    یکی از خصوصیات مهریه این است که زن طبق قانون تا زمانی که مهریه خود را نگیرد نمی تواند تسلیم خاصی کند. البته اگر زوجه قبل از دریافت مهریه تسلیم اختیار خود شود، حق حبس از او ساقط می شود. شایان ذکر است در صورت استفاده زوجه از حق حضانت علی رغم عدم تمکین خاص، مستحق نفقه خواهد بود.
    انواع مهریه قابل مطالبه توسط وکیل مهریه:
    قبل از ورود به بحث شرایط گرفتن مهریه، دائمی یا موقت بودن عقد، پرداختن به موضوع انواع مهریه از جهات مختلف، آشنایی بیشتر با مهریه مفید به نظر می رسد زیرا صدور حکم به پرداخت مهریه در حق زوجه بستگی به استطاعت مال زوج دارد که به دو قسم می‌شود: در هنگام طلب و در خواست، و به عبارت دیگر مهریه به انواع مهرالموسمی، مهرالمثل و مهرالمطاع تقسیم می‌شود.

    که هر کدام در حدود قانون تعریف و تبیین خواهد شد.

    پایان طلب: از صفاتی است که در صورت درج در سند نکاحیه به دلیل این که مهریه تعیین شده در زمان انعقاد نکاح بین زوجین به ملکیت زن در می آید. زوجه می تواند پس از آن در هر زمانی از مرد تقاضای پرداخت آن را بنماید. . ماده 1082 قانون مدنی مقرر می دارد: نکاح صاحب زوجه بر مجرد مهر می شود و زن می تواند در آن هر گونه تصرف کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه او را مکلف به پرداخت مهر می کند. بدون نیاز به بررسی تمکن مالی زوجین برای صدور حکم. در این نوع جهیزیه می توان درخواست طرفدار بودن زوج را داد
    از خروج از منزل منع شده و پس از قطعی شدن تصمیم و عدم اجرای آن از سوی زوج، درخواست بازگرداندن وی می شود.

    مبینا قره گوزلو
    يکشنبه 23 / 11 - 0:21 AM
    بازدید : 111
    برچسب‌ها :

     

    جرم خیانت در امانت چیست؟

    کلمه «امانت» از صفات تعالی انسان است که در مقابل صفت منفور خیانت است. امانت داری عمل پسندیده و قابل تحسینی است، اما نه تنها عمل پسندیده محسوب می شود، بلکه اگر فردی خلاف آن را انجام دهد، به این معناست که مرتکب جرم شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. مجازات است. جهت درک کامل جرم خیانت در امانت مطالبی در ذیل اعلام می گردد

     

    امید است با مطالعه آن به تمامی سوالات این جرم که یکی از مصادیق بارز جرایم علیه مال و مالکیت می باشد بیابید.

     

    خیانت در امانت یکی از جرایم مهم حقوقی است که مصادیق مختلفی دارد. در واقع برای آشنایی با جرم خیانت در امانت لازم است به تعریف قانونی این جرم در ماده 674 قانون مجازات اسلامی در قسمت مجازات ها مراجعه شود. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پولی را به شخصی بسپارید، اما وقتی آن را پس گرفتید، آن شخص از پس دادن آن به شما امتناع می کند و آن را تصاحب می کند یا عمداً آن را هدر می دهد. در این صورت جرم خیانت در امانت محقق شده است.

     

    به عبارت دیگر، جرم خیانت در امانت به معنای استفاده، تصرف، اتلاف یا تلف عمدی مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بوده به مالک مسترد شود، اما شخصی به قصد اضرار به مالک یا اصلی. متصرف مال را به او مسترد نمی کند.

     

    در جرم خیانت در امانت توجه به این نکته مهم و ضروری است که شخص با میل باطنی و رضایت کامل، مال خود را به شخص مورد نظر بسپارد. بنابراین اگر مرتکب با کلاهبرداری از شخص مورد نظر پولی به دست آورد، این جرم کلاهبرداری است.

     

    ذکر این نکته مهم و ضروری به نظر می رسد که در رویه قضایی امکان تعقیب مستاجر به جرم خیانت در امانت وجود ندارد مگر در موردی که در زمان اجاره ملک یا آپارتمان اشیاء داخل آپارتمان به همچنین به مستاجر سپرده شده است، در این صورت و در صورت تصرف یا تلف مال، مستأجر به دلیل خیانت در امانت قابل تعقیب است.

    دادگاه صالح برای رسیدگی به خیانت در امانت

    رسیدگی به جرم خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه کیفری دوم است. به طور کلی رسیدگی و طرح شکایت به جرم خیانت در امانت با طرح شکایت به دادگاه صالح انجام می شود. توجه داشته باشید که طرح شکایت به دادسرا امری کاملا تخصصی است و با توجه به اینکه اولین گام برای طرح شکایت، طرح شکایت به دادسرا می باشد و مستلزم ارائه مدارک محکمه پسند است، توصیه می شود برای جرم خیانت در امانت شکایت کنید. با یک وکیل حرفه ای و کاربلد کیفری مشورت کنید.

     

    گاهی ممکن میباشد به اسم متهم به خیانت در امانت به دادسرا احضار بشوید. در این مورد با توجه به عدم آگاهی عموم از تشریفات لازم برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت، توصیه می شود برای جلوگیری از تضییع حقوق خود با وکیل مشورت کنید.

    حضور وکیل کیفری مجرب در رسیدگی به پرونده خیانت در امانت در دادگاه نیز می تواند بسیار موثر باشد. در واقع در جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم قابل مجازات مؤسسات و جرایم اختصاری و تشدید پیش بینی شده است که وکیل متخصص در امور کیفری می تواند راهنمای شما در این امر باشد و تمام تلاش خود را برای مطالبه گمشده شما به کار گیرد. حقوق. برای استفاده

    خیانت در امانت نوعی رفتار مجرمانه است که قانونگذار در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است و در اصطلاح خیانت در امانت به این معناست که شخصی آن را تصاحب، تخریب، مفقود یا استفاده از آن با نیت بد. علیرغم اینکه متعهد شده است مال امانی را به سپرده گذار سند بزند یا در محدوده خاصی از آن استفاده کند.

     

    شرایط ایجاد کننده جرم خیانت در امانت

    1) مال مورد خیانت باید مال باشد یا حداقل وسیله تحصیل مال باشد

     

    2) ملک مذکور باید از طرف مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود

     

    3) بین خیانت در امانت و ضرر به شاکی رابطه سببیت وجود دارد.

     

    4) امانت از طرف مالک یا متصرف قانونی به امین باید واقع شده باشد.

    ارکان جرم خیانت در امانت

    برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن لازم است به طوری که اگر حتی یکی از آن ارکان محقق نشد، جرم مذکور محقق نشده است. در ادامه محقق خواهد شد، عناصر تشکیل دهنده آن را آماده کرده و توضیح مختصری در مورد آن خواهیم داد

     

    1) رکن قانونی جرم خیانت در امانت

    ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به بررسی رکن قانونی جرم خیانت در امانت می پردازد که از مال منقول و غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته، رسید و امثال آن به عنوان اجاره یا امانت استفاده شود.

    یا رهن برای نمایندگی یا هر کار با یا بدون دستمزد. به کسی داده شده و از این رو قول داده است که اشیاء مذکور مسترد می شود یا برای کار خاصی استفاده می شود و صاحب آن اشیاء به ضرر صاحب یا متصرف آنها استفاده می کند یا آنها را از بین می برد یا تلف می کند. حبس از 6 ماه تا 3سال محکوم میشود

     

    2) عنصر مادی جرم خیانت در امانت به دو صورت رفتار بدنی و شرایط وقوع جرم قابل بررسی است.

    رفتار فیزیکی شامل الف) استفاده غیرقانونی یا غیر متعارف از مال امانی با نیت بد ب) تملک مال امانی یا عدم استرداد اموال امانی یا اجاره دادن آن یا به هر نحوی به دیگری ج) اتلاف مال امانی د) از دست دادن مال امانی مثلاً شخص عمداً از حفظ مال امانت کوتاهی می کند و این بی توجهی منجر به تلف شدن مال می شود.

    مبینا قره گوزلو
    جمعه 7 / 11 - 2:57 PM
    بازدید : 124
    برچسب‌ها :


    وکیل مجتمع ویژه امور اقتصادی
    صلاحیت و رسیدگی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم قضایی در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی مستشار وزرا، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، مؤسسات عمومی غیردولتی، مدیران، مؤسسات خصوصی باشند. ادارات و مؤسسات، مؤسسات غیردولتی، رؤسای دانشگاه ها، هیأت رئیسه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران، فرمانداران و سرپرستان هر یک از این سمت ها که به اتهام آنها در دادسرا و دادگاه های مجتمع قضایی رسیدگی می شود. و جرایم اقتصادی و پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی بدون رعایت مرجع معین. در صورتی که کمتر از حد نصاب مورد نظر باشد در این مقاله با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و پیشنهاد دادستان مجتمع قضایی امور اقتصادی در این مجتمع بررسی می شود. در تعدد جرم موضوع ماده یا ارتکاب آن به صورت سازماندهی شده است که عبارت است از مجموع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی. نتیجه آنها معیارهای تحقیق در مجموعه است و جرایم سازمان یافته جرمی است که توسط گروه و رهبری یک مجرم انجام می شود.

    جرایمی که علیه فعالیت های اقتصادی ارتکاب می یابد، این نوع جرایم به چند نوع تقسیم می شوند که از این نظر یک سری قوانین توسط دولت برای تنظیم یا انجام انواع فعالیت های اقتصادی وضع می شود و نهادها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی باید وارد شوند. چرخه اقتصادی پیروی از یک سری قوانین و چارچوب است. به همین دلیل باید این را در نظر داشته باشید.

    جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارد. دسته اول فعالیت های اقتصادی اساساً غیرقانونی و نامشروع است. مانند شرط بندی و قمار، اما دسته دوم جرایم اقتصادی جرایمی هستند که برای تحمیل سود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی که پس از تأسیس قانونی شرکت های اقتصادی اتفاق می افتد، استفاده می شود. اما دسته دوم جرایم مانند سوء استفاده از وجوه مصرفی در تشکل های اقتصادی از جمله فعالیت هایی که موجب آسیب به شبکه های اقتصادی می شود و سوء استفاده از یک سری شبکه ها و وجوهی که به عنوان وام به شرکت ها داده شده است. از جمله اقدامات علیه کارگران می توان به عدم پرداخت دستمزد و بیمه کارگران، نقض حقوق مصرف کننده، افزایش بی حساب کالاها و کالاها، جرایم زیست محیطی و... اشاره کرد.

    هدف از تشکیل مجتمع قضایی چیست؟ گروه‌های قضایی امور اقتصادی به دلیل پیشگیری از جرائم اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذارانی که برای توسعه اقتصاد کشور تلاش می‌کنند، وظیفه قوه قضائیه را در مسائل و امور اقتصادی بهینه می‌کنند. دومین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه سیستم های اطلاعاتی کافی برای مبارزه و برخورد با جرایم فساد اداری، رسیدگی، رسیدگی، صدور حکم، اجرای آیین دادرسی کیفری و موارد مذکور در تبصره ماده 566 و کلیه موارد است. دستورالعمل ها و اهداف تشکیل مجتمع تخصصی امور اقتصادی.
    در مجتمع های تخصصی از جمله مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی، رای هیچکس در رسیدگی قابل قبول نیست. مجتمع های قضایی امور اقتصادی این مزیت را دارند که قاضی به این موضوع تسلط دارد و چندین پله بالاتر از قاضی است که ممکن است اطلاعاتی نداشته باشد و بتواند در پرونده مفید واقع شود. است و نه در زمان کوتاه تری و به پرونده رسیدگی می شود. البته آنچه در این زمینه حائز اهمیت است این است که در این مجتمع از وکیل ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که نسبت به سایر وکلا تخصص بیشتری دارد استفاده می شود. قاضی این مجموعه وکلا نیز باید در زمینه جرایم اقتصادی دارای تخصص ویژه باشد.
    حوزه فعالیت مجتمع ویژه جرائم اقتصادی جرایم مربوط به فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است و تحصیل و تحصیل ثروت از طریق قاچاق غیرقانونی کالا و ارز یکی از جرایم است. که به صورت غیرقانونی انجام می شود. تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دولت و رفع غیرقانونی اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در بورس و نظام اوراق بهادار، جرایم مالیاتی، جرایم گمرکی و جرائمی که در گمرک اتفاق می‌افتد و برای ترخیص کالا صادر می‌شود، که رشوه خواری است. یکی از جرایم است که برخورد با جرایم اقتصادی غیرقانونی است.
    پولشویی، تعدد و تعدد مقامات دولتی به اموال عمومی، گرفتن رشوه در معاملات خارجی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق مقررات قانونی تحصیل مال توسط موجر، اختلاس رشوه دادن و گرفتن رشوه در موارد تخصصی امور اقتصادی.

    مبینا قره گوزلو
    يکشنبه 20 / 9 - 3:54 PM
    بازدید : 172
    برچسب‌ها :

    مقدار ارث
    پس از فوت میت، اموال او به نسبت و با سهم معین بین ورثه تقسیم می شود، طبیعتاً هر چه رابطه نزدیکتر باشد مقدار ارث بیشتر می شود و وجود اقارب نزدیکتر باعث محرومیت اقارب دورتر از ارث می شود. به عبارت دیگر علیرغم حضور اقوام نزدیکتر. مانند فرزندان (دختر و پسر) و پدر و مادر برای متوفی خواهر و برادر، عمو، عمه، عمو و عمه ارث نمی برند. وراث طبقه اول مانند پدر، مادر و فرزندان یکدیگر را از ارث محروم نمی کنند، فقط حضور هر یک را از یکدیگر محروم نمی کنند. باعث می شود دیگران کمتر ارث ببرند. برای اطلاع از سهم الارث اولاد، پسر، دختر، پدر، مادر و همسر که رایج ترین انواع وراث هستند، مطالعه ادامه این مقاله توصیه می شود. برای مجبور کردن دیگران باید راه های مختلفی را بدانید. شرکا و ورثه توافق می کنند که ترکه را تقسیم کنند، مانند خلع ید مشترک، درخواست جدایی، درخواست حکم فروش و درخواست تقسیم ارث.
    سهم طبقات مختلف وراث از ارث:
    سه دسته از افراد وجود دارند که از طریق نسب ارث می برند:
    1) والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان

    2) اجداد، برادران و خواهران و اولاد آنها

    3) عموها و عمه ها و عمه ها و عمه ها و فرزندانشان

    سهم الارث اشخاص فوق طبق مواد قانونی و اصول قانونی به ترتیب ذیل تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است سهم الارث افراد از قوانین الزامی است و با توافق افراد قابل تغییر نیست.

     

    سهم الارث والدین:
    اگر فرزندی از هر درجه ای برای متوفی وجود نداشته باشد، به هر یک از پدر و مادر تمام ارث تعلق می گیرد و اگر هر دو پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند، یک سوم به مادر و دو سوم به پدر تعلق می گیرد. مادر حاجبانی دارای شرایط زیر است که یک ششم ترکه متعلق به او و مابقی متعلق به پدر است:

    در صورتی که برای میت چند برادر یا خواهر وجود داشته باشد در این صورت مادر میت از گرفتن بیش از یک ششم منع می شود مشروط بر اینکه:

    اول: حداقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر.

    دوم: پدرشان زنده باد.

    ثالثاً: از ارث منع نشوند مگر به سبب قتل.

    چهارم: ابوینی یا ابی تنها باشد.

    تبصره: در صورت داشتن فرزند، فرض هر یک از والدین به یک ششم کاهش می یابد.

     

    سهم الارث فرزندان:
    اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و یک یا چند فرزند داشته باشد، ترکه به شرح زیر تقسیم می شود:

    1- اگر یک فرزند باشد اعم از پسر یا دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

    2- اگر تعداد فرزندان زیاد باشد و تعدادی پسر و برخی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
    سهم الارث اولاد:
    اگر متوفی اولاد مستقیم نداشته باشد، اولاد اولاد او جانشین بوده و از وراث طبقه اول محسوب می‌شوند و با هر یک از پدر و مادری که در قید حیات هستند ارث می‌برند. ارث بین فرزندان بر اساس نسل تقسیم می شود. یعنی هر نسلی سهم کسی را می گیرد که به دست او می میرد. بنابراین فرزندان پسر دو برابر کودکان دختر دریافت می کنند.

    در تقسیم بندی بین افراد هم نسل، پسر دو برابر دختر می گیرد.

    سهم ارث خواهر و برادر ابونی (متولد از یک والدین) و خواهر و برادر امی (متولد از یک مادر مشترک، اما پدران آنها متفاوت است).

    اگر ورثه میت چند برادر ابوین یا برادر ابوین یا خواهر ابوین یا خواهر ابوین باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

    اگر ورثه میت چند برادر و خواهر ابی یا چند برادر و خواهر ابی باشند سهم ذکور دو برابر زن خواهد بود.

    اگر ورثه متوفی چند برادر یا چند برادر و خواهر باشند ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

    اگر خواهر و برادر ابوینی و خواهر و برادر امی با هم باشند به شرح زیر تقسیم می شود:

    1- اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد; او یک ششم ملک را می گیرد و بقیه متعلق به ابوینی یا خواهر و برادر ابی است.

    2- اگر امی تعداد زیادی برادر یا خواهر دارد. ثلث اموال مال آنهاست و بین خود تقسیم می کنند و بقیه متعلق به ابوینی یا خواهر و برادر ابی است.
    سهم الارث اجداد:
    اگر ورثه از اجداد یا اولاد باشند، ترکه به شرح زیر تقسیم می شود:

    1- اگر جد یا مادربزرگ تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ارث متعلق به اوست.

    2- اگر اجداد و اجداد زیاد باشند، اگر ابی باشند، نر دو برابر ماده می گیرد و اگر همه امی باشند بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

    3- اگر جد ابی و جد امی با هم باشند ثلث ارث به جد امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث می شود.
    به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و دو سوم دیگر به جد ابی می رسد. و در صورت ضرب، سهم مرد از آن دو ثلث دو برابر سهم زن خواهد بود.

    4- اگر متوفی اجداد و برادر و خواهر داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی که از طرف پدر با هم نسب دارند می رسد و در تقسیم آن سهم مرد دو برابر زن خواهد بود. یک سوم به ورثه مادری می رسد. آنها با هم مرتبط هستند و بین خودشان تقسیم می شوند. اما اگر خویشاوند مادر فقط برادر یا خواهر امی باشد; فقط یک ششم اموال به او تعلق می گیرد.


    سهم الارث خواهر و برادر:
    اگر میت نه برادر و نه خواهر داشته باشد، فرزندان برادر و خواهر جانشین آنها می‌شوند و نزد اجدادشان ارث می‌برند. در این صورت ارث بر اساس نسل خواهر و برادر تقسیم می شود. یعنی هر نسلی سهم کسی را می گیرد که به واسطه او می میرد. بنابراین فرزندان برادران و خواهران ابی سهم خواهر و برادر ابی را می گیرند و فرزندان خواهر و برادر امی سهم خواهر و برادر امی را می گیرند.

    مبینا قره گوزلو
    يکشنبه 29 / 8 - 9:16 PM
    بازدید : 144
    برچسب‌ها :

     

    در فرآیند وصول مطالبات و احقاق حقوق قانونی، عملیات اجرایی و اجرایی دو مصداق مهم دارد. یکی اجرائیه صادره از طرف اجرای احکام در خصوص اسناد تکلیفی و دیگری اجرائیه اجرای احکام دادگستری. روش های متفاوت و نسبتاً پیچیده ای برای توقف و لغو فرآیند اجرا وجود دارد که سعی شده در این مختصر به آنها اشاره شود. مقصود از ابطال اجرائیه، ابطال و بی اثر شدن دستور مرجع ذیصلاح مبنی بر شروع عملیات اجرایی است و منظور از ابطال عملیات اجرایی، ابطال و ابطال و اعاده به حالت قبل اقدامات انجام شده در قالب اجرای یک سند معتبر مثلاً در مورد چک یا مهریه یا سند رهنی که یکی از اسناد لازم الاجرا است، ابتدا توسط مجریه صادر می شود و پس از آن با معرفی طلبکار و ذینفع سند، اموال ذی ربط صادر می شود. بدهکار و مدیون توقیف می شود یا این شخص ممنوع الخروج است. همچنین ممکن است در صورت وجود دلایل دلیل قانونی برای توقف موقت عملیات اجرایی در قالب دستور موقت تا رسیدگی به ادعای اصلی بدهکار وجود داشته باشد. در خصوص احکام صادره از محاکم، امکان ابطال عملیات اجرایی یا توقف عملیات اجرایی و یا ابطال عملیات اجرایی در حالت عادی وجود ندارد، اما تأسیسی تحت عنوان اعتراض وجود دارد. شخص ثالث اجرایی می تواند در صورت وجود شرایط، مدعی را ارجاع دهد همچنین فرض بر این است که برای محکوم علیه امکان تجدیدنظر یا اعاده دادرسی وجود دارد و حکم اجرا شده است که در این صورت لغو عملیات اجرایی و اعاده به بدون نیاز به درخواست ابطال اجرائیه می توان وضعیت قبلی را از مرجع ذیصلاح درخواست کرد.نکات مهم در مورد ابطال اجرایی1- دعوای ابطال اجرائیه معین موردی است که اجرائیه از طرف دایره اجرای ثبت و در مورد اسناد و مدارک الزامی صادر شده باشد و در مورد اجرائیه صادره از اجرای دستورات قضایی دعوی شود. برای ابطال قابل طرح نیست.

    ۲- پس از صدور اجرائیه، اجرائیه جز از طرق قانونی شکایت از قبیل تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و همانطور که در مورد اجرائیه های صادره از سوی قوه قضائیه گفته شد، قابل توقف یا لغو نمی باشد. ، دعوای بطلان سابقه و موضوعیت ندارد.
    3- جهت اطلاع از راه های شکایت از تصمیم و روش های توقف اجرای احکام صادره از سوی قوه قضائیه به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.
    4- به نظر می رسد در مورد ابطال اجرائیه هم متقاضی اجرا و هم دایره اجرای ثبت باید به عنوان متهم در نظر گرفته شوند، اما دیده شده است که برخی قضات به دلیل برتری، شمول اجرای ثبت را ضروری می دانند. و اعتبار احکام دادگاه های متهم. آنها نمی دانند و برای آن مرجع دفاعی نمی اندیشند.
    5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجرائیه یک دعوی مالی بوده و مستلزم پرداخت 5/3 درصد اموال قوه مجریه به عنوان حق الزحمه است، اما فرض غیرمالی در این گونه دعاوی نیز مورد تجربه نگارنده قرار گرفته است. .
    6- در نتیجه ابطال اجرائیه کلیه اقدامات متقاضی و مدعی اعم از توقیف ملک و ممنوعیت خروج بدهکار لغو و به حالت قبل باز می گردد.
    7- دعوای ابطال ثبت اجرائیه دعوی بسیار پیچیده ای است و دیده شده است که وکلا و قضات حتی اطلاعات کافی در این باره ندارند و برنامه ریزی و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است. بنابراین قبل از هر اقدامی اکیدا به وکیل توصیه می شود. به کارشناس دعاوی مالی و ملکی به ویژه دعاوی مربوط به مراحل ثبت و راه های ابطال آن مراجعه کنید.
    منظور از دعوای ابطال اجرایی چیست؟منظور از دعوای ابطال اجرائیه عبارت است از درخواست ابطال اجرائیه های صادره از موسسات یا نهادهای غیرقضایی که ریاست تصمیمات آنها بر عهده قاضی و شخصی که مبنای قضایی ندارد، مانند اجرائیه های صادره از اداره ثبت احوالدعوای ابطال اجراییه یا تعلیق اجرائیه در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟به طور کلی کلیه دعاوی راجع به ابطال اجرایی و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

    مبینا قره گوزلو
    جمعه 20 / 8 - 3:27 PM
    بازدید : 161
    برچسب‌ها :

    آمار سایت

    آنلاین :
    بازدید امروز :
    بازدید دیروز :
    بازدید هفته گذشته :
    بازدید ماه گذشته :
    بازدید سال گذشته :
    کل بازدید :
    تعداد کل مطالب : 226
    تعداد کل نظرات : 0

    خبرنامه